原標題:"美術(shù)作品"應(yīng)屬侵犯著作權(quán)罪中"其他作品"范疇
在美術(shù)作品已經(jīng)成為常見侵權(quán)客體的情況下,司法實務(wù)中存在侵犯美術(shù)作品著作權(quán)究竟適用刑法第217條侵犯著作權(quán)罪罪狀表述中的第1項“未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制發(fā)行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品的”,還是適用第4項“制作、出售假冒他人署名的美術(shù)作品”的問題。有觀點認為,第1項規(guī)定未明確列明美術(shù)作品,不應(yīng)隨意作“等”外解釋,“其他”僅體現(xiàn)兜底性的立法技巧。因此,如遇有美術(shù)作品被侵權(quán)作入罪處理,不應(yīng)將美術(shù)作品納入“其他作品”范疇,應(yīng)適用第4項規(guī)定。
該法律適用問題體現(xiàn)出刑民交叉背景下,對作品定義的理解差異,是基于違法一元論的同一定義,還是基于違法相對論的獨立理解。對此,筆者認為,對“其他作品”如何理解,是否囊括未列明的美術(shù)作品,不應(yīng)機械理解“其他作品”,“其他作品”涵蓋了美術(shù)作品,美術(shù)作品被侵權(quán)應(yīng)適用第1項規(guī)定。
第一,符合法秩序統(tǒng)一性的內(nèi)在邏輯。著作權(quán)本身系私權(quán)利,刑事公權(quán)力只有在行為人行為破壞了社會主義市場經(jīng)濟秩序、情節(jié)嚴重的情況下方可介入。著作權(quán)的基礎(chǔ)概念、理論均體現(xiàn)在著作權(quán)法、著作權(quán)法實施條例等民事法律規(guī)定中。筆者所在的檢察院探索知識產(chǎn)權(quán)刑民行“三合一”機制多年,逐漸發(fā)現(xiàn),包括著作權(quán)在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)保護,需要民事司法與刑事司法等的有效銜接。著作權(quán)犯罪在刑事司法理念上固然具有獨立的判定規(guī)則,但在基礎(chǔ)理論上,也應(yīng)遵循前置法即著作權(quán)法的規(guī)定,這符合法秩序統(tǒng)一性原理。
根據(jù)著作權(quán)法規(guī)定,未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制、發(fā)行、表演、放映、廣播、匯編、通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播其作品的,應(yīng)當根據(jù)情況,承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責任;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。將其與刑法所規(guī)定的侵犯著作權(quán)罪置于同一視野下審視,可以看出,對作品著作權(quán)的侵犯,必須依照侵權(quán)程度,給予不同程度的懲處。其中,對作品并未區(qū)分作品類型,“其他作品”中包含美術(shù)作品,符合法秩序的內(nèi)在統(tǒng)一。
第二,符合法律解釋規(guī)則。在解釋法律用語時,應(yīng)依照解釋的一般方法。雖然對美術(shù)作品沒有明確列明,但在解釋“其他作品”時,不囿于“等”內(nèi)并不是擴大解釋,恰恰是合乎解釋規(guī)則的。其一,著作權(quán)法上的法定作品類型達13種,全部列明,喪失法律的簡明性。其二,是立法目的的體現(xiàn)。著作權(quán)制度的立法目的是保護作品作者的著作權(quán),鼓勵作品的創(chuàng)作和傳播。故著作權(quán)制度體系所要保護的客體是具有獨創(chuàng)性的作品,這是著作權(quán)制度成立、發(fā)展的應(yīng)有之義。具有獨創(chuàng)性的美術(shù)作品,自然應(yīng)解釋在作品之中。其三,符合體系解釋原則。“兩高一部”《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件適用法律若干問題的意見》第13條中,就通過信息網(wǎng)絡(luò)傳播侵權(quán)作品行為的定罪處罰標準問題,明確寫明“以營利為目的,未經(jīng)著作權(quán)人許可,通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播他人文字作品、音樂、電影、電視、美術(shù)、攝影、錄像作品、錄音錄像制品、計算機軟件及其他作品……”該條對信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)客體的說明,明確列明了美術(shù)作品,而信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)在刑法司法解釋中已擬制為“復(fù)制發(fā)行”,也就是說,美術(shù)作品的復(fù)制發(fā)行已在該司法解釋中得到確認。其四,符合著作權(quán)制度的平等保護原則。作品的法定類型由著作權(quán)法和著作權(quán)法實施條例規(guī)定,13種法定類型的作品理應(yīng)得到平等保護,而美術(shù)作品屬于法定作品類型之一。將美術(shù)作品解釋為第1項規(guī)定中的其他作品,是平等保護作品原則的體現(xiàn)。
第三,如果不將美術(shù)作品納入“其他作品”范疇,以第4項規(guī)定來保護美術(shù)作品,就會導致對美術(shù)作品的保護過于狹窄。第4項規(guī)定僅針對制作、出售假冒他人署名的美術(shù)作品的行為。如為了高價售出某美術(shù)作品,將A創(chuàng)作的作品署名藝術(shù)名家B的姓名。此時,侵犯了A的署名權(quán),侵犯了B的姓名權(quán)。冒名的目的和本質(zhì)是利用被冒名人的名氣、地位來獲取不正當?shù)睦妫趾α吮幻懊说男彰麢?quán)、真正作者的署名權(quán)。如果僅以第4項規(guī)定保護美術(shù)作品,意味著刑法保護美術(shù)作品僅保護署名權(quán)、姓名權(quán),不利于對美術(shù)作品的平等保護、全面保護。實務(wù)中行為人也可輕松避免此種侵權(quán)行為,如李某等人侵犯著作權(quán)案中,行為人未以某品牌玩具的名義進行出售拼裝玩具,其自行申請注冊了“樂拼”的商標,拆分組裝某公司享有著作權(quán)的拼裝積木,通過電腦建模、復(fù)制圖紙、委托他人開制磨具等方式,自行生產(chǎn)、銷售與某品牌玩具具有復(fù)制關(guān)系的拼裝玩具,該犯罪團伙互有分工,從設(shè)計到制造、銷售均相互配合,非法經(jīng)營額達3億余元,對著作權(quán)人的著作權(quán)利益、社會主義市場經(jīng)濟秩序的社會危害性極大。如果侵犯著作權(quán)罪第1項規(guī)定中“其他作品”不涵蓋美術(shù)作品這一法定作品類型,將導致無法適用侵犯著作權(quán)罪加以懲處。行為人規(guī)避侵權(quán)方式和成本極低,不將著作權(quán)人署名在侵權(quán)產(chǎn)品上即可。
綜上,筆者認為,侵犯美術(shù)作品著作權(quán)構(gòu)成犯罪的,應(yīng)適用刑法第217條第1項規(guī)定,囊括在“其他作品”范疇內(nèi)。刑法領(lǐng)域?qū)η址钢鳈?quán)罪中的“作品”類型應(yīng)與著作權(quán)法中的“作品”法定類型一脈相承,保持一致。作品類型除了刑法中列明的文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件等,還包括美術(shù)作品。
